Гармаев Ю.П. Устранение сомнений в допустимости доказательств // Законность. 2011. N 5. С. 29 - 33.

 В статье рассматривается типичная для уголовных дел ситуация, когда в судебных стадиях процесса обнаруживаются ранее допущенные нарушения закона. Предлагается система основанных на законе аргументов, обосновывающих допустимость соответствующих доказательств в случае, если нарушения носили несущественный или устранимый характер.

 

 

УСТРАНЕНИЕ СОМНЕНИЙ В ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ


Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, доцент, старший советник юстиции.


 

Ключевые слова: государственный обвинитель; судебные стадии; аргументы; допустимые доказательства; защита; уголовный процесс.

Removing the doubts of admissibility of evidence
Yu.P. Garmayev

The article discusses the typical situation in criminal cases when the court found earlier stages of the violations of the law. A system based on legal arguments justifying the admissibility of evidence if the violations were insignificant and disposable nature.

Key words: Public Prosecutor; judicial stage; arguments; admissible evidence; defense; criminal proceedings.

 

Каждый прокурорский работник, кому доводилось не раз поддерживать обвинение по уголовному делу, помнит весьма неприятные ситуации, когда в судебных стадиях обнаруживаются нарушения закона и следственные ошибки, допущенные в ходе расследования и/или проведения, документирования оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Часто такие нарушения и ошибки могут повлечь разрушение в суде всей системы доказательств обвинения или значительной ее части.
Но дело уже направлено в суд (и не всегда тем лицом, которое участвует в процессе), а значит, уже далеко не все можно исправить. В подобных ситуациях у каждого работника прокуратуры вслед за чувством досады и возмущения работой следователя, оперативного сотрудника, руководителя следственного органа возникает профессионально-этическая проблема - согласиться с доводами стороны защиты, вплоть до отказа от обвинения, или сделать все возможное для "спасения дела в суде"?
Результаты специального анкетирования государственных обвинителей, проведенного автором в Иркутском институте повышения квалификации прокурорских работников Генпрокуратуры РФ <1> в 2006 - 2007 гг., показали решимость наших коллег "по возможности спасти дело", даже при многочисленных нарушениях закона в досудебной стадии. Так ответили около 100% из 350 анкетированных. Вместе с тем респонденты отмечали важное условие: "Если только я субъективно убежден(а), что подсудимый виновен в преступлении".
--------------------------------
<1> В настоящее время - Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ. Анкетирование проводилось в 2006 г., т.е. до разделения функций прокурорского надзора и организации предварительного следствия, образования Следственного комитета.

Но если государственный обвинитель в подобной ситуации твердо решил поддерживать обвинение, а собственного опыта и знаний хватает не у каждого, то где найти научно обоснованные и не противоречащие закону аргументы своей позиции?
В порядке краткой иллюстрации приведем типичные нарушения закона, допускаемые оперативными сотрудниками органов - субъектов оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) по делам о взяточничестве (ст. ст. 290 - 291 УК) и другим:
- в нарушение ч. 7 ст. 8 ФЗ от 12 августа 1995 г. "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - ФЗ "Об ОРД") постановление о проведении оперативного эксперимента зачастую утверждается ненадлежащим лицом (не руководителем органа, осуществляющего ОРД, а, например, руководителем подразделения органа);
- в документах, составляемых по результатам ОРМ, часто допускаются ошибки в названии оперативно-розыскного мероприятия. Например, "следственный эксперимент" вместо "оперативный эксперимент" (нарушение п. 14 ч. 1 ст. 6 ФЗ "Об ОРД") и многие другие подобные нарушения.
Заметим, что подобные типичные нарушения закона на досудебной стадии, к счастью, объединяет особенность: большинство из них носит явно несущественный и устранимый характер. Однако повторим - в приведенных примерах с формальной точки зрения нарушение закона есть. Отсюда позиция стороны защиты, а также некоторых ученых-процессуалистов такова: ч. 2 ст. 50 Конституции РФ запрещает использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона, т.е. любые процессуальные нарушения недопустимы <2>. Как справедливо заметил в этой связи В. Божьев, "трудно сказать, чего в подобных суждениях присутствует больше: элементарного непонимания процесса, демагогии, лицемерия или юридического невежества?!" <3>.
--------------------------------
<2> В уголовно-процессуальной науке довольно много как противников, так и сторонников теории "беспощадного исключения доказательств". К числу последних можно отнести А. Лобанова, В. Золотых, В. Савицкого, Н. Чувилева и др. См., напр.: Золотых В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов н/Д: Феникс, 1999; Чувилев Н., Лобанов А. Плоды отравленного дерева // Российская юстиция. 1996. N 11. С. 47 - 49; и др.
<3> Божьев В. Существенные нарушения норм УПК // Законность. 2009. N 1. С. 4 - 8.

Тем не менее не только адвокаты (их процессуальный статус обязывает), но и некоторые судьи взяли на вооружение такой подход. Между тем отдельные государственные обвинители в нужный момент, а это чаще всего непредвиденный момент, не находят должных аргументов, не предпринимают активных действий по проверке и оценке доказательств, которые могут вызвать у суда сомнения в допустимости. В результате заслуживающие строгого наказания субъекты часто избегают его, как уже отмечалось, по так называемым формальным основаниям.
Безусловно, проблемы нужно устранять прежде всего на предварительном следствии. Представители стороны обвинения должны активно предупреждать, пресекать и устранять любые нарушения закона и ошибки следствия. Нужно их не только выявлять, но и прогнозировать, предвидеть типичные выпады стороны защиты против доказательств обвинения.
Проще говоря, когда еще не поздно что-то предотвратить и устранить, следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, надзирающий прокурор, иной представитель стороны обвинения должны принципиально и жестко реагировать на любые ошибки и нарушения, всеми силами бороться с непрофессионалами и нарушителями закона в своей среде.
Однако в случае, если некоторые нарушения не были выявлены и устранены на досудебной стадии, государственный обвинитель при наличии законных оснований (выделено мной. - Ю.Г.) вправе предложить суду признать допустимыми соответствующие доказательства. Для этого представителям стороны обвинения предложим апробированные аргументы, которые можно использовать государственному обвинителю в соответствующих типичных судебных ситуациях.
Аргументы эти условно разделены на общие и частные. У общих более универсальный характер в том смысле, что они часто применяются по любой категории уголовных дел, в отношении практически всех видов доказательств. Их не должно быть много - здесь изложено 7. Частные аргументы многочисленны, но менее универсальны. Они разрабатываются и применяются по конкретным категориям дел.
Прежде всего, приведем общие аргументы и по возможности изложим их так, как они, на наш взгляд, могут прозвучать в реальной судебной речи государственного обвинителя:
1) "Ваша честь! При проведении данного следственного действия допущено нарушение уголовно-процессуального закона. Однако следует ли считать его настолько существенным и неустранимым, что это повлечет признание доказательства недопустимым? Полагаю, что такой вывод не соответствовал бы смыслу закона и сложившейся судебной практике. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. N 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" отмечается: "Когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании... судья... возвращает дело прокурору для устранения допущенных нарушений" (здесь и далее выделено мной. - Ю.Г.). Подробное изучение этих разъяснений позволяет сделать вывод, что Верховный Суд РФ фактически вернулся <4> к разграничению нарушений закона на несущественные и/или устранимые в противовес существенным и/или неустранимым, предусматривая для них противоположные правовые последствия. Считаю, что в данном случае имеет место несущественное/устранимое нарушение, поскольку...";
--------------------------------
<4> Достаточно вспомнить ст. 345 "Существенное нарушение уголовно-процессуального закона" УПК РСФСР. Подробный анализ этой проблемы дан в упомянутой работе В. Божьева.

2) "Ваша честь! Конституционный Суд РФ определил существенное процессуальное нарушение как препятствие для рассмотрения дела, которое суд не может устранить самостоятельно и которое как повлекшее лишение или стеснение гарантируемых законом прав участников уголовного судопроизводства (выделено мной. - Ю.Г.) исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора и фактически не позволяет суду реализовать возложенную на него Конституцией РФ функцию осуществления правосудия <5>. Полагаю, что допущенное по настоящему делу нарушение следует признать несущественным, поскольку оно реально не повлекло лишение или стеснение гарантируемых законом прав участников уголовного судопроизводства, поскольку... Для проверки предлагаю...";
--------------------------------
<5> Пункт 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. N 18-П.

3) "Ваша честь! Несущественные нарушения - это, прежде всего, те, которые не повлияли и не могли повлиять на достоверность получаемого результата. К примеру, когда свидетель вызывается способом, не указанным в ст. 188 УПК РФ, а, скажем, через другого свидетеля <6>. Или, например, разве ошибка в наименовании документа "приговор" (пригавор, преговор и т.п.), будучи несомненным нарушением УПК РФ, должна с необходимостью повлечь отмену судебного решения? Предлагаю проверить именно достоверность этого доказательства следующим образом...";
--------------------------------
<6> Гришина Е.П., Саушкин С.А., Абросимов А.В. Дискуссионные проблемы допустимости доказательств в науке уголовно-процессуального права (теории "беспощадного исключения доказательств", "плодов отравленного дерева" и "асимметрии правил допустимости") // Мировой судья. 2008. N 1. С. 58 - 59.

4) "Ваша честь! Часть 1 статьи 381 УПК РФ нарушениями уголовно-процессуального закона, являющимися основаниями отмены или изменения судебного решения, называет только такие, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.
По мнению авторов известного Вам авторитетного комментария к УПК РФ под редакцией профессоров В. Лебедева и В. Божьева <7>, в данной норме дано общее понятие не любых, а именно существенных нарушений УПК РФ. Авторы, не ограничиваясь теоретическим обоснованием, ссылаются на многочисленные примеры из опубликованной практики Верховного Суда РФ <8>. Тем самым обосновывается то, что нарушения, которые не повлияли и не могли повлиять на законность, обоснованность и справедливость судебного решения, должны считаться несущественными. Предлагаю в судебном заседании проверить, могут ли повлиять допущенные по настоящему уголовному делу нарушения на законность, обоснованность и справедливость предстоящего судебного решения...";
--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.
Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (под ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева) включен в информационный банк согласно публикации - Юрайт-Издат, 2007 (3-е издание, переработанное и дополненное).

<7> Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева, науч. ред. В.П. Божьев. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт; Юрайт-Издат, 2010. С. 968 - 970.
<8> В частности, авторами даны следующие ссылки: БВС РСФСР. 1986. N 7. С. 3; БВС РСФСР. 1989. N 1. С. 9; БВС РФ. 1994. N 5. С. 14; БВС РФ. 1997. N 2. С. 18; БВС РФ. 2003. N 7. С. 16; и др.

5) "Ваша честь! Оценку существенности допущенных нарушений следует давать не только с учетом ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, но и с учетом позиции Пленума Верховного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия". В п. 16 указанного Постановления отмечено, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.
Разве в рамках анализируемого следственного действия были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина?.. Прошу суд дать оценку...";
6) "Ваша честь! Допущенное по настоящему делу и отмеченное стороной защиты нарушение закона вряд ли следует признавать существенным. Но даже если признать его таковым, оно, во всяком случае, вполне устранимо. Устранимыми или восполнимыми должны признаваться нарушения, которые могут быть восполнены или нейтрализованы. К таким нарушениям относятся, как правило, дефекты процессуального оформления. К таковым могут быть отнесены отсутствие подписи, неуказание продолжительности времени производства следственного действия и т.п. Однако доказательство, полученное даже и с более серьезным нарушением закона, может быть восполнено в результате замены другим (в том числе аналогичным). Например, следственное действие может быть повторено (не разъяснены потерпевшему его процессуальные права - можно допросить заново, но уже с разъяснением прав) <9>. Для устранения (нейтрализации) указанного нарушения предлагаю...";
--------------------------------
<9> Подробнее см.: Гришина Е.П., Саушкин С.А., Абросимов А.В. Указ. соч. С. 60.

7) В качестве аргумента в пользу допустимости любого из доказательств, полученных на основе результатов ОРД, но с отдельными нарушениями соответствующего федерального закона (в частности, с тем нарушением, что было приведено выше), можно использовать следующее обоснование:
"Ваша честь! В соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ не могут быть положены в основу обвинения доказательства, именно полученные с нарушением закона. Но в ходе и по результатам ОРД доказательства не получают. Получают только сведения (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ). Доказательства же формируются только в рамках процессуальных действий по возбужденному уголовному делу. Следовательно, буквальное толкование Конституции позволяет сделать вывод: нарушения ФЗ "Об ОРД" (равно как и иного законодательства) не должны с необходимостью повлечь недопустимость использования результатов ОРД в уголовном процессе. Предлагаю прежде всего проверить достоверность и относимость сведений - результатов ОРД, на основе которых было сформировано это доказательство (см. аргумент N 3). В частности, ходатайствую о...".
Думается, что в судебном заседании государственному обвинителю начать свою речь необходимо именно с общих аргументов (с одного из приведенных или с нескольких). Далее, по необходимости, следует воспользоваться частными аргументами и рекомендациями о действиях государственного обвинителя в рамках проверки и оценки доказательств.
Так, частными аргументами по приведенному примеру (ненадлежащее лицо утвердило постановление о проведении ОРМ) могут быть следующие: 1) ФЗ "Об ОРД" гласит: "руководитель органа". Термин следует толковать в том значении, что руководителей может быть и несколько (например, первый руководитель и заместитель); 2) часть 2 ст. 9 ФЗ "Об ОРД" определяет, что перечень руководителей, уполномоченных на подписание отдельных документов, устанавливается ведомственными нормативными актами. Некоторые из них дают не односубъектный, а многосубъектный перечень должностных лиц.
Другой пример: сторона защиты обращает внимание суда на то, что к участию в оперативном эксперименте привлекались лица, которых назвали "понятыми", им разъясняли несуществующие права и обязанности. Кроме того, как это часто случается на практике, "понятой" оказался заинтересованным лицом либо не может быть допрошен, либо не помнит событие, не подтверждает обстоятельств, отраженных в документах, и т.п.
Аргументы и действия в защиту обвинительных доказательств могут быть следующие.
Аргумент 1: вообще нет нарушения законодательства об ОРД, поскольку в нем нет ни обязательного требования об участии "понятых", ни запрета на их участие. Поэтому дефекты, связанные с ними, сами по себе не исключают признания допустимыми формируемых доказательств (в нашем случае - иных документов). Проверке и оценке подлежит не это, а достоверность сведений.
Аргумент 2: действующая редакция ст. 15 ФЗ "Об ОРД" предусматривает, что в случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ. А значит, в соответствующих случаях требуется участие понятых.
Аргумент 3: ст. 17 ФЗ "Об ОРД" предусматривает возможность содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, но не детализирует степень, формы, условия их участия, критерии допустимости получаемых с их помощью сведений.
Действия: допрос оперативных сотрудников, участников ОРМ и руководителей. Цель здесь будет, прежде всего, в том, чтобы выяснить, достоверны ли события, отраженные в документах (передача денег, их изъятие у взяткополучателя и т.п.). Если совокупностью доказательств подтверждается, что события отражены в документах достоверно, то уже безразлично, как названы присутствующие граждане и есть ли какие-либо упущения в работе с ними.
Итак, одной из важных задач, решаемых государственным обвинителем в судебном разбирательстве, является защита обвинительных доказательств, в отношении которых у суда возникли или могут возникнуть сомнения в допустимости. Безусловно, далеко не во всяком случае у государственного обвинителя могут быть основанные на законе аргументы и действия в защиту таких доказательств. Часто те ошибки и нарушения, которые были допущены в стадии возбуждения дела и в ходе предварительного расследования, настолько существенны и неустранимы, что исключается эффективность всякой попытки спасти их с позиции допустимости.
И в то же время, в случае если сторона обвинения выявила и представила суду аргументированные доводы в пользу несущественности и/или устранимости той или иной ошибки, нарушения закона, у государственного обвинителя есть шанс добиться признания доказательств допустимыми <10>. Это вопрос процессуального спора сторон в суде. И победителем в этом споре становится тот, кто более профессионален и лучше подготовлен к процессу.
--------------------------------
<10> Подробнее об этом см.: Гармаев Ю.П., Обухов А.А. Квалификация и расследование взяточничества: Учебно-практическое пособие. М.: Норма, 2009. С. 145 - 151.

 


 


Надо смотреть шире

Требование Конституции об исключении доказательств, полученных с ЛЮБЫМ нарушением закона, практически реализуемо только при отмене УПК РФ и кардинальной перестройке отечественного уголовного процесса по англо-американским лекалам. Только в странах англо-саксонской правовой системы где нет детальной регламентации процедуры досудебного собирания доказательств, а есть лишь отдельные частные требования к порядку их получения, возможно использование общего правила о недопустимости любых нарушений при получении доказательств. В странах же романо-германской правовой системы (особенно показателен в этом плане УПК Германии), напротив, процедура получения доказательств детально регламентирована (процессуальную форму они, как-правило, обретают еще на досудебных стадиях), установлена персональная ответственность правоприменителя за соблюдение данной процедуры, а вот случаи признания доказательств недопустимыми даны в законе в виде отдельных запретов (в УПК дается исчерпывающий перечень нарушений, влекущих признание доказательств недопустимыми). Что же мы имеем в УПК РФ? Общее правило о недопустимости доказательств, полученных с нарушением, взятое из англо-американского уголовного судопроизводства, и подробная регламентация досудебного порядка получения доказательств, по большей части списанная из УПК РСФСР, вместе это работать естественно НЕ МОЖЕТ! C Уважением, З А.А.

Вообще-то Конституция РФ не делит нарушения

Вообще-то Конституция РФ не делит нарушения на существенные и не существенные. Это деление придумали в годы, когда человеческая жизнь не стоила и гроша ломанного, а уж несколько лет лишения свободы - так это вообще мелочь. Именно тогда родилась знаменитая судейская поговорка - восемь лет не срок. Доводы В. Божьева о том, что в этой норме Конституции РФ больше - элементарного непонимания процесса, демагогии, лицемерия или юридического невежества - вряд ли можно принять во внимание, и руководствоваться ими. По смыслу Конституции недопустимы ЛЮБЫЕ нарушения, ведь речь идет о человеческих судьбах, которые так легко ломаются. Как показывает моя личная практика, самые кропотливые выискиватели следственных ошибок и огрехов - бывшие работники правоохранительных органов, которые по воле судьбы становятся обвиняемыми. Они четко знают как все должно быть! Но на мой вопрос - а ты точно также поступал, когда раскрывал преступления или расследовал дела, отвечают примерно следующее: понимаешь, это Система, я ей ничего не мог противопоставить, приходилось под нее подстраиваться... Т.е., и задержанных били, и дела фабриковали, и с вещдоками левачили, и обманывли по маленькому и по большому. А суды осуждали вот по таким делам, догадываясь, что не все чисто. И все было хорошо. А на то, что адвокаты криком кричат о сплошной фальсификации по уголовным делам, о применяемых незаконных методах воздействия, о незаконных и необоснованных арестах - кто их слушает, адвокатов? На все жалобы из прокуратуры идут стандартные отписки - ваши доводы не подтвердились (поскольку те, на кого вы жалуетесь, не признались в совершении незаконных поступков), и вообще, главная цель вашей жалобы - помочь избежать заслуженного наказания. Интересен следующий довод Юрия Петровича: государственный обвинитель будет "вытягивать" дело, если будет убежден, что подсудимый действительно виновен. Насколько мне известно, существует полу-негласный запрет для государственного обвинителя на отказ от обвинения, в противном случае ему придется долго и нудно объясняться, почему отказался, и, самое главное - что он за отказ ничего не получил от стороны защиты (поскольку борьба с коррупцией превратилась в манию преследования). Не так давно моему подзащитному был вынесен судом оправдательный приговор. Возбудили дело по приготовлению к получению взятки в будущем, прокурор усиленно уговаривал суд арестовать подозреваемого. Хорошо, что судья была старой советской закалки, на слово не верила ни следователю, ни прокурору, и отказалась арестовать. Только через пол-года удалось достучаться до сознания прокуратуры и следователя, что приготовление к получению взятки в будущем не существует в природе! Долго думали и переквалифицировали на мошенничество. В ходе судебного разбирательства прокурор усиленно пытался доказать недоказумое. На ходатайство защиты о проведении судебной строительно-технической экспертизы был дан письменный отзыв о том, что данное ходатайство не подлежит удовлетворению, поскольку оно НИЧТОЖНО (храню как зеницу ока в своем архиве глупостей). В кулуарах перед вынесением приговора прокурор признала, что лично она такое дело никогда в суд бы не направила, поскольку не видит состава преступления, но раз направили, то ей некуда деться... А еще учитывая, что он задерживался на пять суток... Вот и делайте выводы об уверенности или неуверенности прокурора в виновности подсудимого. А в конечном итоге страдают люди, страдает авторитет прокуратуры как государственного органа. А вал отвратительно расследованных дел продолжает расти. Например, не далее как вчера следователь выходит в суд с ходатайством о проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы, и при этом умудрилась не вынести постановление о назначении этой самой экспертизы. И прокурор стал просить отложить дело на час, чтобы следователь успела быстро вынести постановление. Хорошо суд не пошел на поводу, и отказал. Может быть все-таки перестать "спасать" дела с тем, чтобы следствие наконец-то начало учиться работать? С уважением - В. Конин

Спасибо за критику

Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Здравствуйте, Алекс!
Прежде всего, спасибо за Ваши отклики и неравнодушие!
Ради подобных реакций коллег статья и выкладывалась на сайте. Спасибо другу К. Б. Калиновскому!
Бесспорно, проблема сложная и противоречивая.
Соглашусь, что рекомендации из этой статьи могут попробовать использовать недобросовестные представители стороны обвинения, в том числе и с преступными намерениями. Те деятели, по которым «плачут» как минимум, статьи 299 и 302 УК РФ. Но это возможно только при условии преступного сговора в цепи от оперативника до прокурора, плюс непрофессиональный и беспринципный судья.
Хотя думаю, что такое бывает. И приведенные Вами, коллеги, примеры, безусловно далеко не гипотетические.
Итак, кухонный нож тоже можно использовать для убийства… Так что, запретим кухонные ножи?
Уверен, Вы поняли, что предложенные рекомендации созданы для иных ситуаций, для «кухни», под которой в данном случае надо понимать намного, на порядок более распространенные ситуации, когда представители стороны обвинения допускают несущественные и устранимые ошибки и нарушения.
В унисон Вашей угрозе, уважаемый Алекс, приведу такой пример: если Вашего близкого, любимого человека изнасилует и искалечит серийный маньяк, которого ловили пару лет, на совести которого несколько жизней, и Вы будете присутствовать на судебном заседании, где его, при наличии массы допустимых доказательств оправдают только потому, что оперативник в акте оперативного эксперимента назвал представителя общественности понятым, ими ОРМ назвал по ошибке «следственным экспериментом», Вы будете славить Законность в нашей стране и уважать судью за принципиальность? Особенно после того как, выйдя на свободу, негодяй убьет еще несколько человек, например, еще одного Вашего близкого…?! В нашей стране, где преступность, и особенно коррупция, бьет все рекорды, такой пример – не менее вероятная реальность, чем попадание профессора под машину правосудия, не так ли?
Во-первых, пытаюсь донести до читателя, что приведенные сейчас вот примеры - порой вообще не нарушения закона. Во-вторых, если они по мнению некоторых таковы, то можно убедить суд ОСНОВАННЫМИ НА ЗАКОНЕ АРГУМЕНТАМИ, что они несущественны, устранимы.
Вы вполне обоснованно можете заявить мне в ответ: нечего допускать даже такие нарушения! Но знаю, Вы оба работали и работаете на практике. Вы знаете уровень нагрузки, например, следователей ОВД, Вы прекрасно осознаете, насколько забюрократизирован российский уголовный процесс – самый «многобумажный» процесс в мире! И Вы всерьез считаете, что, составляя ежедневно кипы бумаг, живой человек не может и не вправе допустить ошибку: поставить неточную дату, забыть ее поставить, допустить опечатку, написать не слово, и т.п.?
Вы будете правы, если укажите, что такие доводы оправдывают вредоносность десятков тысяч непрофессионалов в среде обвинителей.
Будучи следователем прокуратуры, отдал под суд десятки таких вот деятелей. Не рад этому и не горжусь, но и не стыжусь.
Будучи профессором, и много лет обучая следователей, прокуроров, сделал все возможное, чтобы исправлять порой непроходимую юридическую неграмотность отдельных. Я их в лицо называл будущими преступниками, фальсификаторами и т.п.
Так что, что могу, коллеги, что могу… Смиренен в осознании пределов своих возможностей.
Истина и Оптимальность, на мой взгляд, не в том, чтобы я убедил Вас в чем-то, или Вы меня и мне подобных – в своих взглядах. Эти две ценности заключаются в том, чтобы наш спор, корректное противоборство, Состязательность в законодательном и надзаконодательном, то есть в этическом понимании термина, продолжались и распространялось на каждый процессуальный поединок. Причем в этом состязании первое, а быть может и последнее слово должно быть за Вами – правозащитниками.
И все же, пусть Вы, я имею в виду всех правозащитников, будете не только красноречивы и пафосны, но и конкретно аргументированы в своих доводах. Вы же знаете как бесполезны порой рассуждения адвоката-защитника, плохо подготовившегося к процессу, а потому в своей речи использующего вместо доказательств и разумных доводов только пафос правозащитничества и обобщенные обвинения в попытке реанимации 37-го года, в том что такие как Гармаев «… задержанных били, и дела фабриковали, и с вещдоками левачили, и обманывали по маленькому и по большому….». Мы же с Вами изучали логику. Помните про подмену тезиса в некорректной дискуссии? Излюбленный прием отдельных ораторов…
А может быть стоит поспорить так, чтобы, предложить основанное на законе опровержение конкретных доводов автора, например, по общим или частным аргументам?
Извините, что иногда не сразу буду отвечать. Разъезды, занятия с практическими работниками отнимают много времени.
Заранее благодарен!
Ю. П. Гармаев.
 

Вопрос Гармаеву Ю.П.

Ю.П. Гармаев написал, что прокурор должен ЛЮБОЙ ценой спасать в суде уголовное дело. При этом он критически отнесся к тому, что сегодня фактически стало системой - «… задержанных били, и дела фабриковали, и с вещдоками левачили, и обманывали по маленькому и по большому…». А зря он так критически к этому относится. Яркий пример: http://www.youtube.com/watch?v=W63cCME9_98 Очень рекомендую Ю.П. посмотреть. И сделать определенные выводы. Как мне кажется, и хотя над Новиковым издевались, унижали его, но все-же не били только из-за того, что он все-таки судья. А был бы не судья? Как честно признает Новиков, он сам раньше, будучи судьей, не верил, когда ему говорили о незаконнных методах воздействия на обвиняемых. Поверил, когда испытал на своей шкуре. Так сожет быть все-таки прокурор должне быть не СПАСАТЕЛЕМ уголовного дела в суде, а ЮРИСТОМ в первую очередь? И будучи ЮРИСТОМ, в судебном разбирательстве давать объективную оценку работе следствия, собранным по делу доказательствам, и их отсутствию в деле? И не видеть во всем злые происки адвокатов? H.Y.

!

Благими намерениями дорога в ад выстлана! Адвокат Андрей

Не надо примитивно обобщать

Юрий Петрович! Разве я сказал, что "такие как Гармаев «… задержанных били, и дела фабриковали, и с вещдоками левачили, и обманывали по маленькому и по большому….».??? Вы знаете, я отношусь к Вам с большим уважением, несмотря на то, что наши позиции диаметрально противоположные. Я привел конкретные примеры из самой обыденной практики по ст. 286. Не так давно был осужден по ч. 3 ст. 286 некто М-в, капитан милиции, старший опер по особо важным. До этого я защищал некого О-ва, в том же звании и в той же должности. А перед этим был Д-н, старший следователь по расследованию особо важных дел. А были и другие дела (ваше высказывание заставило задуматься и провести анализ своего архива. Выяснилось, что примерно 25% моих дел - в отношении сотрудников правоохранительных органов). И рассказывая я именно о них, но при этом никак не имел в виду вас, уважаемый Юрий Петрович. Даже и в мыслях такого не было. А то что задержанных бьют - так это ни для кого не секрет. И что дела фабрикуют и с доказательсвами левачат - так это тоже всем известно. У меня не очень давно было дело, когда уже после выполнения требований ст. 217 УПК РФ (я откопировал все дело, и даже опись), я вывез следователя на место присшествия, и по своей копии стал ей показывать абсурдность всего написанного. Каково было мое изумление, когда в суде в деле я увидел совсем другой протокол осмотра места происшествия (более подробный, с замерами, превышающий на 2 страницы предыдущий). Я всего лишь хотел показать следователю, что дело расследовалось некачественно, и что фальсификациия пошла с первых минут (протокол ОМП составля участковый инспектор, который в принципе знал это место, и составил протокол не выходя из кабинета). Хорошо у меня была полная копия всего дела, скандал был большой, этот следователь больше в этой должности не работает. Но и следствие сделало выводы: сейчас, когда знакомят с делом, не разрешают снимать копию описи дела. Нет, оказывается нормативного акта, который обязывает следователя предоставлять копию описи дела. К сожалению, сегодняшняя практика идет по этому пути. Простейшему, и примитивному. К великому сожалению. С уважением - В. Конин

Вам спасибо, Юрий Петрович

Вам спасибо, Юрий Петрович, что не обидились на замечания, в отличии от некоторых. И хотя я никогда не являлся сторонником вашей позиции, поскольку на мой взгляд она все же несколько необъективна по отношению к участникам процесса со стороны защиты (хотя, возможно я и ошибаюсь), но всегда вызывало огромное уважение ваше отношение к другой точке зрения, несмотря на то, что вы с ней не соглашались. Помните, как мы с вами обсуждали наши точки зрения в Питере? Не убедив вас в своей правоте, тем не менее, я от нашей дискуссии получил огромное удовольствие. Так же и сейчас. С искренним к вам уважением - В. Конин

Все ли так однозначно

Едва ли следует сводить проблему недопустимых доказательств исключительно к недобросовестным действиям следователя, дознавателя, прокурора и т.д., как известно адвокаты у нас тоже не без греха:"слить" своего подзащитного, особенно для "бесплатного" адвоката, это зачастую вопрос выживания. Тут скорее дело в менталитете российского населения. Проблема в другом. Способно ли прямое применение требования Конституции об исключении доказательства, полученного с любым нарушением закона, эффективно защитить права и свободы обвиняемого? Приведем пример. У стороны защиты есть "неудобный" свидетель совершения преступления, который видел преступника и может его опознать. Проводится опознание и при этом следователь не разъясняет опознаваемому право занять любое место среди статистов при проведении данного следственного действия. Заходит опознающий и не опознает никого из предъявляемых лиц. Как быть? Согласно буквальному толкованию Конституции доказательство должно быть исключено как недопустимое, а так как повторное опознание в соответствии с ч. 4 ст. 193 УПК РФ проводиться уже не может, подозреваемый благодаря норме Конституции навсегда лишается оправдательного доказательства и рискует быть осужденным за преступление, которого он не совершал. Таких примеров можно привести массу (например, проведение видеосъемки при освидетельствовании без уведомления освидетельствуемого лица и т.п.) Так что же получается, непосредственно с помощью Конституции тоже можно "легко калечить человеческие судьбы"? Выход один - допущенное при получении доказательств нарушение закона всеж-таки необходимо оценивать на предмет того, как оно повлияло на баланс прав и законных интересов сторон в процессе. И принимать решение об исключении доказательства надо только исходя из необходимости его (баланса) восстановления. С уважением З А.А.

НУ вот - приплыли

Не сложно заметить, при такой логике ув профессора одни нарушения закона можно допускать (оправдывая их подменой тезиса или уводом суда от законности в сторону) и ничего страшного и Незаконного в этом нет, другие нельзя. Следуя такой логике надлежит вообще правила, которые не применяются судом по тому или другому делу ( нормы УПК) сразу отменять, как не действующие или излишние ВС РФ, например. Можно и незаконно (немного нарушав) вести расследование уг дел, не боится ли ув. Профессор попасть сам под такую машину правосудия и может ли он считать себя в безопасности. Жизнь ведь по разному может повернуться - законность всех действий есть гарантия справедливого правосудия. Алекс.

Реакция о

Хотелось бы прочесть реакцию ув Юрия Петровича, на мой отклик, думаю сайт масп он посещает регулярно. Отсутствие реакции - есть также ответ. Давайте создадим систему вытягивания разваливающихся уголовных дел. Полагаю, что при этом прокурор будет игнорировать задачу УПК о защите невиновных от уг преследования. Алекс.