Соловьев С.А. Великий инквизитор: следственные органы в России против великого уравнителя - суда присяжных

В статье поднимается вопрос об уровне качества современного расследования уголовных дел, определяются параметры взаимосвязи между качеством работы органа расследования и результатами этой работы в случаях рассмотрения дел судами с участием присяжных заседателей, обосновывается вывод о дискуссионности подходов к оценке суда присяжных, представленных в работе Ю.А. Цветкова «Великий уравнитель: суд присяжных в России».

Соловьев С.А. Великий инквизитор: следственные органы в России против великого уравнителя - суда присяжных // Мировой судья. 2020. № 11. С. 30-34.

 
В электронном виде статья опубликована в СПС «КонсультантПлюс» и размещена на сайте МАСП с письменного согласия Руководителя отдела приобретения прав на изданные авторские материалы ДОАМ, ЗАО "Консультант Плюс" от 23 ноября 2020 г.
 

Соловьев Сергей Александрович, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «Сословие», член Совета Адвокатской палаты города Москвы, кандидат юридических наук soloviev@soslovie-ab.ru
 
 
Ключевые слова: уголовный процесс, суд присяжных, орган расследования, судебная ошибка, су­допроизводство, следователь, защитник.
 
 
Qui n'est que juste — est cruel (фр.)
(Кто только правосуден, тот жесток)
 
Принимая от коллеги Ю.А. Цветкова[1]эстафету обнажения «незаживающих ран» уго­ловного процесса России, к коим он отнес суд присяжных, полагаем уместным включить в пе­речень этих «кровоточащих язв» и современное качество расследования уголовных дел, теоре­тическая и практическая работа над повыше­нием которого, на наш взгляд, всегда долж­на стоять впереди обсуждения проблем суда с участием присяжных заседателей. И это обус­ловлено самим фактом стадийности уголов­ного процесса в Российской Федерации, так как именно орган расследования первоначально формирует все материалы уголовного дела, и только потом к их рассмотрению по сущест­ву приступает суд. И тут, как говорил один ге­рой в популярном кинофильме, «что им да­дут, то они и перепутают», так как «следственный материал, и только он, является фунда­ментом, на котором покоится справедливое возмездие за совершенную уголовную не­правду, за содеянное преступление; только живые данные предварительного следствия, продолжающегося часто на протяжении не­скольких месяцев, а иногда и лет, подвергаются быстрой калейдоскопической провер­ке на суде, где и постановляется приговор»[2].
Надо сказать, что сам прием формиро­вания критической ауры вокруг чего-либо в юриспруденции через цитаты классиков ли­тературы или представителей конкретной от­расли права часто весьма проигрышный. Фе­номен права и всех его составляющих таков, что практически не имеется институтов, тер­минов, дефиниций и пр., по которым не су­ществует дискуссии и диаметрально про­тивоположных взглядов с ярко и отчетливо выраженными как позитивными, так и кри­тическими доводами. А уж обосновывать по­рочность суда присяжных через конструкцию литературных героев из произведений До­стоевского Ф.М., Толстого Л.Н., Драйзера Т.[3], ошибочно осужденных «на «каторгу или смерть на электрическом стуле»[4], в контек­сте защищаемой Ю.А. Цветковым концепции еще более спорно, так как во всех приведен­ных примерах изначально велось предвари­тельное следствие, и «старт» ошибке в виде необоснованного привлечения к уголовной ответственности Дмитрия Карамазова и Ка­тюши Масловой был дан именно органом рас­следования, а не судом присяжных, которым эта ошибка была лишь узаконена.
Надо отметить, что мы далеки от ут­верждения, что отправление правосудия че­рез участие в нем присяжных заседателей — безусловная гарантия от ошибок. Любая чело­веческая деятельность a priori не застрахова­на от ошибок, ибо errare humanium est (лат.) — человеку свойственно ошибаться. «Решения присяжных заседателей, конечно, не всегда безупречны с точки зрения их ответа на во­прос о виновности с данными, собранными против обвиняемого»[5], — писал А.Ф. Кони в своей работе «Приемы и задачи обвинения».
Однако, на наш взгляд, разбор любой су­дебной ошибки должен начинаться не с оцен­ки решения суда и тем более не с увязыва­ния формы отправления судопроизводства с существом вынесенного судебного решения, а с первопричин, которые к ней привели. А раз так, то здесь мы опять будем вынужде­ны вернуться к работе следственных органов как к этапу, где впервые было сформулиро­вано обвинение и собраны материалы, своей совокупностью подтверждающие предъяв­ленное конкретному лицу обвинение.
И главный сущностный недостаток здесь кроется именно в гипертрофировании инк­визиционного характера современного след­ствия, сформированного из буквально-при­митивного толкования положений п. 47 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Россий­ской Федерации[6] (далее — УПК РФ), отнес­шего следователя к стороне обвинения. Надо сказать, что нами в рамках научного иссле­дования проводилось анкетирование сле­дователей по вопросу обоснованности от­несения следователя к стороне обвинения. Из полученных 154 (100%) ответов согласи­лись с данной позицией законодателя 89 че­ловек (57,8%), не согласились — 59 (38,3%) и затруднились ответить на этот вопрос шесть человек (3,9%)[7]. Полагаем, что полученные результаты являются дополнительным под­тверждением нашего тезиса.
Еще в 1895 г. профессор В.П. Даневский писал, что «принципиальный недоста­ток предварительного следствия коренит­ся в инквизиционном начале, проникающем в эту стадию процесса, противоречащему со­стязательному принципу, который проходит весьма заметно через окончательную стадию уголовного судопроизводства»[8]. Вновь ого­воримся, что нами осознаются особенности осуществления уголовного судопроизводства при публично-правовой форме его организа­ции, обуславливающие отсутствие на стадии предварительного расследования равноправ­ных сторон и формирующие в этой связи не­возможность «состязательного построения уголовно-процессуальной деятельности»[9].
Проблема, на наш взгляд, в другом. Она внутри мировоззренческого понимания сле­дователем своей роли в системе уголовно­го судопроизводства, куда весьма часто ста­ло проникать собственное «я» следователя, воспринимающего подозреваемого и обви­няемого по деду в качестве личного недру­га. Надо сказать, что и в работе уважаемого коллеги Ю.А. Цветкова нашлось место это­му личностному восприятию результатов су­допроизводства, связанному с вынесени­ем оправдательного приговора в отношении гражданина Валова, обусловленного ничей­ным (3:3) вердиктом присяжных заседателей. Коллега в порыве несогласия с состоявшим­ся решением даже вводит в оборот особый вид юридической катахрезы «оправдатель­ная ошибка», которая, по версии автора, была спровоцирована умышленными действиями стороны защиты, отказавшейся от приведе­ния собственной защитительной совокупно­сти доказательств и позволившей себе «аль­тернативную трактовку каждого отдельно взятого доказательства»[10].
Здесь уместно, конечно же, вспомнить из­вестный афоризм французских адвокатов о том, что «защитник в процессе не для того, чтобы что-то доказывать, а для того, чтобы по­казать, что прокурор ничего не доказал», и де­ло Валова (защиту которого, к слову сказать, осуществлял один из самых, на наш взгляд, крупных специалистов в России по вопросам суда присяжных — адвокат, кандидат юриди­ческих наук С.А. Насонов с коллегами) — весь­ма яркое свидетельство правильности пози­ции французских коллег. Поэтому праздник защитительного успеха можно, конечно, не разделять, тут дело вкуса. Но и формировать из этого конкретного дела, сложного в оцен­ке обстоятельств из-за давности событий, вы­воды об «оправдательных ошибках» суда при­сяжных, да еще рассматривать их в качестве безусловных оснований для его реформирова­ния, на наш взгляд, не вполне обоснованно и мотивированно.
В уже упомянутой нами выше работе «Приемы и задачи обвинения» А.Ф. Кони от­мечал: «Высоко ценя суд присяжных как об­щественное учреждение и считая непозво­лительным относиться с упреком к голосу их внутреннего убеждения, выработанного не­редко тяжелым трудом участия в судебном заседании, прокуратура моего времени ни­когда не решалась высказывать присяжным порицание за их приговоры»[11], тогда как в 1924 г., когда этот труд А.Ф. Кони впервые пуб­ликовался, им отмечалась крайне отрицательная и оскорбительная, по словам учено­го, тенденция допустимости в речах обвини­телей фраз типа «сегодня вы уже оправдали одного грабителя». К сожалению, отдельные тезисы работы коллеги Ю.А. Цветкова, об­суждаемой в настоящей статье, очевидно, свидетельствуют о том, что возрождение в России суда присяжных способствует и воз­рождению стандартных, имеющих почти сто­летнюю историю, упреков в его адрес.
Опасность таких упреков в большей сте­пени заключается в том, что орган рассле­дования, переложив все на «отсутствие ста­тистического мышления у присяжных»[12] или на «произвол народа»[13], отказывается от раз­бора и анализа собственных упущений и не­доработок по делу, по которому случился бесплодный итог его работы[14] в виде оправ­дательного приговора. Это формирует пре­зумпцию непогрешимости следователя, опас­ность которой заключается в крайне быстром ее перерождении в презумпцию вседозволен­ности.
Именно в рамках этой презумпции, на­до полагать, оценивает коллега Ю.А. Цветков согласие Валова на прекращение уголовно­го преследования за участие в банде в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности как безуслов­но доказанный факт участия Валова в бан­де[15]. При этом автору данного спорного те­зиса заведомо известно, что согласие Валова с прекращением его уголовного преследова­ния по не реабилитирующим основаниям не находится во взаимосвязи с возможностью утверждений о его доказанной виновности в совершении данного преступления, так как обратное бы прямо противоречило принципу презумпции невиновности. Более того, дан­ное решение Валова во взаимосвязи с его ре­шением о рассмотрении его дела судом при­сяжных и давностью времени, прошедшего с даты инкриминируемого деяния, являет­ся дополнительным свидетельством его не­доверия как к органу расследования, так и к профессиональному суду, и демонстрирует нормальное желание каждого человека отка­заться от сложной судебной процедуры до­казывания собственной невиновности, если есть любая возможность этого избежать.
К.Б. Калиновский справедливо замечал о непреходящей актуальности дискурса 1991 г., заложенного в Постановлении Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР»[16], где отмечалось: «...ошибочное определение целей юстиции предопределяет карательный уклон в деятельности правоохранительных органов, инквизиционный характер судопро­изводства, в котором нет реальной силы, про­тивостоящей обвинению»[17].
К сожалению, суд присяжных на настоя­щий момент является фактически единствен­ной такой силой, способной на очевидное противостояние обвинению. Признав дока­зательства недостаточными для утвердитель­ного ответа о виновности лица в совершении инкриминируемого преступления, суд при­сяжных не настроен на компромиссы в своих решениях, к которым весьма привыкло след­ствие при единоличном рассмотрении дела профессиональным судьей, когда доказатель­ственная недостаточность компенсируется при обычном рассмотрении дела мягким об­винительным приговором или, при особо пи­ковых случаях, решением о возвращении дела прокурору по надуманным основаниям.
И возможность установления корреля­ции между количеством оправдательных вер­диктов и качеством следствия, на наш взгляд, вполне вероятна, так как далеко не всегда оправдательный вердикт формируется через нуллификацию уголовного закона присяжны­ми заседателями, во взаимосвязи с которой только и формулировал свой вывод профес­сор Л.В. Головко[18].
Современная организация работы орга­нов следствия через фактически полный от­каз от рационального и сущностного взаи­модействия с обвиняемым и его защитником с точки зрения оценки складывающейся уго­ловно-правовой ситуации — очевидный тренд в деятельности «великого инквизи­тора». Весь конструктив сегодняшней след­ственной деятельности в настоящий момент направлен на получение либо признания, ли­бо согласия на особый порядок рассмотрения дела, либо на заключение досудебного согла­шения со следствием. Отказ обвиняемого от сотрудничества воспринимается на уровне личной обиды, после чего какое-либо рацио­нальное взаимоотношение практически пре­кращается. Следствие перестает реагировать даже на самые очевидные ходатайства и заяв­ления обвиняемого и его защитника.
По одному из дел, где автор выступает в настоящий момент в качестве защитника, сле­дователь отказался приобщить к обвинитель­ному заключению представленный защитой список лиц, подлежащих вызову в суд для под­тверждения позиции стороны защиты, указав, что он не считает нужным оказывать какую-либо помощь обвиняемому и его защитнику, так как его функция только обвинять.
По другому делу защита еще до отправле­ния дела в суд обращала внимание следова­теля и его руководства, что в деле есть пока­зания свидетелей, да к тому же сотрудников милиции, которые подтверждают алиби об­виняемого об отсутствии его на месте проис­шествия в момент совершения преступления, однако эти доводы были проигнорированы следователем. В результате — оправдатель­ный приговор, основанный на оправдатель­ном вердикте присяжных заседателей (8:4), вступивший в законную силу[19].
По делу, слушавшемуся с участием авто­ра судом присяжных в Калининградском об­ластном суде, помимо оправдательного при­говора, основанного на вердикте присяжных (9:3), председательствующим было вынесено частное постановление в адрес органов рас­следования, в котором помимо прочего ука­зывалось, что имеющийся «очевидный порок экспертного заключения, сторона обвине­ния... в течение двух лет объективной оценке не подвергала, а заявленное защитой в поряд­ке ст. 217 УПК РФ мотивированное ходатай­ство о недопустимости вывода эксперта не­обоснованно оставила без удовлетворения, вследствие чего часть вышеназванного заклю­чения и производные от нее выводы другого эксперта были исключены из доказывания»[20].
Полагаем, что во всех примерах вполне возможно ставить вопрос о качестве прове­денного расследования, и, что характерно, постановке этого вопроса совершенно не ме­шает ни факт невозможности установления причин высказанной присяжными позиции, ни предполагаемая возможность отсутствия у присяжных статистического мышления. Принимая опять же терминологию колле­ги Ю.А. Цветкова в рамках обозначенной им «теории сигналов», стоит сказать, что инсти­тут присяжных формирует сигналы органам власти, в том числе власти следственной, не только и не столько для демонстрации на­родного несогласия и формирования по­требности в декомпозиции самого источни­ка «сигналов»[21], сколько для трансформации подходов к формированию такого качества следственного материала, при котором воз­можность «оправдательной ошибки» была бы нуллифицирована.
В рамках уже упомянутого выше исследо­вания нами ставился перед следователями во­прос о том, должен ли УПК РФ содержать тре­бование, обязывающее орган расследования устанавливать обстоятельства, оправдываю­щие подозреваемого (обвиняемого) или смяг­чающие его ответственность. Из получен­ных 155 (100%) ответов «да» сказали 26 сле­дователей (16,8%), «нет» — 23 (14,8%), затруд­нились с ответом восемь (5,2%), а 98 человек (63,2%) были убеждены, что это требование есть в УПК РФ[22].
Приведенные доводы позволяют, на наш взгляд, сделать очевидный вывод. Пробле­мы великого уравнителя — суда присяжных в Российской Федерации, очевидно, не относят­ся, используя медицинскую терминологию, предложенную коллегой Ю.А. Цветковым, к таким повреждениям общественного орга­низма, которые являются опасными для его жизни и здоровья. Чего никак нельзя сказать о проблемах великого инквизитора — след­ственных органов Российской Федерации, чья «болезнь» в виде презумпции безошибоч­ности, сопряженная порой с откровенным профессиональным невежеством, куда более опаснее и разрушительнее для общественно­го здоровья.
И «приход правды» в суд присяжных в большей степени зависит не от научной де­ятельности, а от качества предваритель­ного расследования и профессионального умения следователя собрать достаточную совокупность допустимых доказательств, подтверждающих вне разумных сомнений виновность конкретного лица в соверше­нии конкретного преступления. Это, безу­словно, сложнее, чем просто утверждать о виновности лица, подкрепляя это утверж­дение исключительно декларативными фра­зами о возмущении профессионального со­общества юристов случившимся фактом оправдания, и оценивать решение действу­ющего в рамках закона суда присяжных как «произвол народа». Тем более что в ретро­спективном разрезе первенству произвола государства в уголовном судопроизводстве точно ничего не угрожает.
 

Литература

1.   Головко Л.В. Суд присяжных и качество предварительного следствия: есть ли корреляция? / Л.В. Головко // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2019. N» 1. С. 58-62.
2.   Громов В.И. Судебный следователь / В.И. Громов И Журнал Министерства юстиции. 1912. № 7. С. 102-153.
3.   Давлетов А.А. Право адвоката применять технические средства при производстве следственных действий / А.А. Давлетов // Адвокатская практика. 2020. № 2. С. 44-48.
4.   Даневский В.П. Наше предварительное следствие и его недостатки и реформа / В.П. Даневский. Москва : т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1895. 89 с.
5.   Калиновский К.Б. Обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве: нормативные предпосылки в действу­ющем российской законодательстве / К.Б. Калиновский // Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции : сборник статей / под редакцией В.В. Волкова. Москва : Норма, 2015. 320 с.
6.   Кони А.Ф. Избранные произведения : Статьи и заметки. Судебные речи. Воспоминания / А.Ф. Кони ; предисловие А. Амелина и М. Выдри. Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1956. 888 с.
7.   Смолькова И.В. Великие и выдающиеся, знаменитые и известные личности об уголовном судопроизводстве : хрестоматия / составитель И.В. Смолькова. Москва: Юрлитинформ, 2012. 688 с.
8.   Соловьев С.А. Благоприятствование защите как процессуальный механизм обеспечения равенства сторон в уголовном судопроизводстве России: диссертация кандидата юридических наук / С.А. Соловьев. Москва, 2019. 347 с.
9.   Цветков Ю.А. Великий уравнитель: суд присяжных в России / Ю.А. Цветков // Уголовное судопроизводство. 2020. № 1.С. 14-23.
 

 


[1] Цветков Ю.А. Великий уравнитель: суд присяжных в России // Уголовное судопроизводство. 2020. № 1.С. 14-23.
[2] См.: Громов В.И. Судебный следователь // Журнал Министерства юстиции. 1912. № 7. С. 102, 123-124, 147-153. Цит. по Смолькова И.В. Великие и выдающиеся, знаменитые и известные личности об уголовном судопроизводстве: хрест. / сост. И.В. Смолькова. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 373.
[3] Ситуация с Клайдом в «Американской трагедии» Т. Драйзера, на наш взгляд, не вполне вписывается в представленный перечень, но тут, опять же, согласимся с афоризмом, что два юриста — три мнения.
[4] Цветков Ю.А. Указ. соч. С. 15.
[5] Кони А.Ф. Избранные произведения. М.: Государ¬ственное издательство юридической литературы, 1956. С. 53.
[6] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
[7] Соловьев С.А. Благоприятствование защите как процессуальный механизм обеспечения равенст¬ва сторон в уголовном судопроизводстве России : дис.... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 318.
[8] Даневский В.П. Наше предварительное следствие и его недостатки и реформа. М., 1895. С. 6-12.
[9] Давлетов А.А. Право адвоката применять технические средства при производстве следственных действий // Адвокатская практика. 2020. № 2. С. 44-48.
[10] Цветков Ю.А. Указ. соч. С. 19.
[11] Кони А.Ф. Указ. соч. С. 53.
[12] Цветков Ю.А. Указ. соч. С. 19.
[13] Там же. С. 23.
[14] Громов В.И. Указ. соч. С. 373.
[15] Цветков А.Ю. Указ. соч. С. 18.
[16] Постановление Верховного Совета РСФСР от 24октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс».
[17] Калиновский К.Б. Обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве: нормативные предпосылки в действующем российской законодательстве // Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции : сб. ст. / под ред. В.В. Волкова. М. : Норма, 2015. С. 93-103.
[18] Головко Д.В. Суд присяжных и качество предварительного следствия: есть ли корреляция? // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2019. № 1. С. 58-62.
[19] Дело № 2-93-35/2015 в отношении М. Из адвокатской практики автора // Архив Московского областного суда.
[20] Дело N» 2-14/2013 в отношении М. Из адвокатской практики автора // Архив Калининградского областного суда.
[21] Цветков Ю.А. Указ. соч. С. 22.
[22] Соловьев С.А. Указ. соч. С. 318.